Результаты поиска: арест
«Предпринимательская» стража: почему запрет на аресты бизнесменов не работает на практике
По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, суды удовлетворяют около 95% ходатайств следствия о заключении под стражу — в том числе в отношении предпринимателей, даже если инкриминируемые им преступления напрямую связаны с коммерческой деятельностью.

В 2023 году законодатель попытался смягчить эту практику: были внесены поправки, усложняющие процедуру ареста бизнесменов и обязывающие суды учитывать возможность сохранения их предпринимательской деятельности. Однако, как показывает судебная практика, эти изменения остались формальностью, которую правоприменители легко обходят.
Дело Дзыка: когда «предпринимательское» преступление всё равно ведёт в СИЗО
Весной 2023 года был задержан Владимир Дзык — генеральный директор НИИЦ «Элеонорд», специализирующегося на поставках радиоэлектронных компонентов для оборонных предприятий. Его обвинили в хищении 70 млн рублей у подразделения «Ростеха» по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Уже на следующий день после задержания Тверской райсуд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста. Однако Мосгорсуд вскоре отменил это решение, указав:
«Преступление совершено в рамках коммерческой деятельности — следовательно, арест недопустим в силу ч. 1.1 ст. 108 УПК».
Вместо стражи Дзыку установили домашний арест и запрет на общение с участниками процесса.
Но прокуратура подала кассационную жалобу, утверждая, что бизнесмен может скрыться, повлиять на свидетелей (включая свою дочь — руководителя компании и свидетеля по делу) и уничтожить доказательства. Второй кассационный суд согласился:
«Мосгорсуд не оценил характер преступлений, связанных с хищением бюджетных средств».
Постановление отменили, дело вернули на новое рассмотрение — и на этот раз апелляция в зале суда отправила Дзыка в СИЗО. Верховный суд поддержал это решение (дело № 5-УД24-4-К2).
Формализм вместо защиты бизнеса
Адвокат Дзыка Елена Нижегородцева (МКА «Плесовских и Партнеры») подчеркивает:
«В материалах дела нет доказательств хищения бюджетных средств — расчёты проходили между коммерческими структурами. Но суды всё равно посчитали преступление “непредпринимательским”».
Эксперты отмечают тревожную тенденцию:
- Суды игнорируют прямой запрет на арест при предпринимательских преступлениях.
- Квалификация преступления как «связанного с бизнесом» становится делом усмотрения следствия и суда.
- Новые нормы УПК (в частности, ч. 2 ст. 99 и ч. 1.1 ст. 108) превращаются в ритуальную фразу, которую просто «проговаривают» в зале суда, не анализируя реальные последствия для бизнеса.
Как отмечает Сергей Малюкин, партнёр АБ ZKS:
«На практике нет более игнорируемого постановления Пленума ВС, чем № 41, посвящённое мерам пресечения».
Как обходят запрет на арест?
Юристы выделяют несколько устойчивых схем:
- Умолчание о статусе предпринимателя в ходатайстве об аресте.
- Дополнительная квалификация по статьям, не охваченным запретом (например, ст. 210 УК — создание преступного сообщества).
- Произвольная трактовка понятия «предпринимательское преступление» — особенно по ст. 159 УК, которая охватывает большинство экономических дел.
Владимир Китсинг, управляющий партнёр BFL | АБ «Китсинг и Партнеры», резюмирует:
«Формальный подход ведёт к абсурду: “У обвиняемого есть ноги — значит, может убежать”. Такой логикой можно отправить под стражу любого».
Почему реформы не работают?
Несмотря на введение в 2023 году ряда гарантий —
- обязанности учитывать возможность ведения бизнеса при выборе меры пресечения,
- чёткого определения «предпринимательского преступления» (подп. 27.1, 27.2 ст. 5 УПК),
- запрета ареста при неустановленной личности,
— система остаётся прежней.
Причины — в мотивах правоприменителей:
- Следствию выгодно, чтобы обвиняемый был в СИЗО: это повышает шансы на признательные показания и выполнение плановых показателей.
- Судам проще согласиться с ходатайством, чем вступать в конфликт со следствием и прокуратурой.
Как отмечает Алексей Касаткин (Criminal Defense Firm):
«Арест — инструмент торга. Пока вышестоящие инстанции не начнут жёстко наказывать за нарушение позиции Пленума ВС, ничего не изменится».
Что в итоге? Бизнес гибнет — даже если вину не доказали
Елена Нижегородцева подчёркивает:
«Даже если предприниматель оправдан, его компания к тому моменту уже в банкротстве. У “Элеонорда” — неисполненные госконтракты, срыв ОПК, миллионы штрафов. Всё это — следствие месяца в СИЗО».
Виктор Ушакевич (АБ «Q&A») добавляет:
«Для реальной гуманизации нужны не разъяснения, а ответственность за искажение закона и контроль за применением норм. Иначе — это лишь видимость реформ».
Вывод
Законодательные новеллы 2023 года создали иллюзию защиты бизнеса. На деле же аресты предпринимателей продолжаются — под новыми предлогами, с новыми формулировками, но по старой логике:
«Заключить под стражу проще, чем доказывать необходимость».
Пока судебная система не начнёт рассматривать бизнес не как источник рисков, а как социально значимый актив, никакие поправки не спасут предпринимателей от разрушительных последствий уголовного преследования.

Зампрокурора Москвы Виктор Малюков подал кассационную жалобу. Заявитель настаивал: Дзык может скрыться от следствия и воздействовать на свидетелей, которые работают на него. Кроме того, отмена ареста разрешает обвиняемому бесконтрольно общаться с другим участником процесса — его дочерью, которая живет вместе с ним и при этом возглавляет компанию, фигурирующую в обвинении. Ее уже допросили как свидетеля обвинения, и при этом она вправе свободно общаться со всеми участниками дела, обеспечивать алиби или уничтожать доказательства, настаивал зампрокурора. Все это ставит под сомнение соблюдение бизнесменом установленных ему запретов. «Более мягкая мера пресечения не может обеспечить надлежащего поведения Дзыка», — указано в жалобе.
Второй КСОЮ согласился с этими доводами. «Указав на сопряженность инкриминируемых Дзыку преступлений с осуществлением коммерческой деятельности, Мосгорсуд оставил без должной оценки характер этих преступлений, связанных с хищением бюджетных средств», — указала кассация. По ее мнению, даже если у «Элеонорда» есть текущие гособоронзаказы, а бизнесмен не нарушал меры пресечения, это не значит, что Дзыка нельзя арестовать. Постановление Мосгорсуда отменили, а дело передали на новое рассмотрение.
«Такой формальный подход неприемлем»
«На втором круге апелляция отвергла все доводы защиты о сопряженности инкриминируемого преступления с предпринимательской деятельностью и взяла его под стражу в зале суда», — рассказала адвокат, представляющая интересы Дзыка. При этом в мотивировочной части решения Мосгорсуда нет обвинений бизнесмена в хищении бюджетных средств, поскольку защита доказала, что их не было в цепочке расчетов с потерпевшим «Радиоприборснабом», отметила адвокат. Но апелляция все равно решила, что оснований для применения ч. 1.1 ст. 108 и ч. 2 ст. 99 УПК нет, поскольку бизнесмен якобы договорился с подельниками о мошенничестве еще до заключения договоров. И сегодня с этим подходом согласился Верховный суд, оставив Дзыка в СИЗО (дело № 5-УД24-4-К2).
Обсуждаемое дело — очередной пример сопротивления либерализации «предпринимательской» стражи со стороны правоприменителя, полагают адвокаты. Так, апелляция справедливо посчитала преступление Дзыка предпринимательским и усмотрела действие запрета на избрание стражи (ч. 1.1 ст. 108 УПК). Разбивая этот довод, кассация решила: суд не оценил характер преступлений, связанных с хищением бюджетных средств при поставках. При этом неясно, как финансово-хозяйственные отношения между бизнесменом и государством влияют на признание преступления непредпринимательским, — подобных критериев в УПК нет, задается вопросом адвокат. Уход кассации от оценки действующих госконтрактов у «Элеонорда» тоже сомнительное решение, ведь это обстоятельство определяет, может ли предприниматель продолжать вести бизнес. Это должно обязательно рассматриваться согласно ч. 2 ст. 99 УПК.
Важно учитывать, что выбор меры пресечения обращен в будущее. То есть нужно оценить, могут ли какие-то обстоятельства повлиять на события, препятствующие избранию этой меры. При решении таких вопросов правоприменитель исходит не с позиций оценки вероятности («невероятно», «маловероятно», «вероятно»), а с формальной стороны — условно. Китсинг объяснил на примерах:
- «Свидетель гипотетически может общаться с обвиняемым через родственников — значит, у обвиняемого есть возможность на него повлиять, следовательно, стоит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу».
- «Есть загранпаспорт — значит, может скрыться за границу, следовательно, стоит отправить лицо в СИЗО».
Такой формальный подход неприемлем: в нем кроется фундаментальная проблема избрания меры пресечения предпринимателям, констатирует эксперт.
Формализм правоприменителя может свестись к абсурду: «У обвиняемого есть ноги — значит, может убежать, а следовательно, следует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу».
Видимость решения проблемы
Рассматриваемая проблема так въелась в правоприменительную действительность, что точечными законодательными изменениями «либерального» толка разрешить ее кардинально не удастся. К таким неутешительным выводам пришел Алексей Касаткин, старший партер
«Камнем преткновения служит возможность заключать обвиняемых под стражу, чтобы сделать их сговорчивее и заставить пойти на «компромиссы» со следствием. Подобная конструкция более чем устраивает и сторону обвинения», — уверен юрист. По его мнению, в постановлении кассации по делу Дзыка есть как минимум одна формулировка, которая ярко свидетельствует об этом.Итак, прокурор убежден, что дочь обвиняемого, которая проживает вместе с ним и допрошена как свидетель, может общаться с другими участниками дела. При этом статус свидетеля дочь получила накануне задержания отца в качестве подозреваемого, как следует из постановления. «Совпадение? Скорее трюк», — допустил адвокат. И предположил, что юридически совместная регистрация родственников на одной жилплощади прошла гораздо раньше, чем возбуждение уголовного дела.
Интересна и позиция кассации, «уличившей» апелляцию в неспособности опровергнуть домыслы следствия, которые носят откровенно эфемерный характер. «Может скрыться, может уничтожить, может…» Интересно, каким образом Мосгорсуд мог развеять фобии следствия?
Введение в УПК ч. 1.1 ст. 108 слегка улучшило ситуацию с арестами предпринимателей. Но на практике стали появляться случаи обхода запретов, предусмотренных статьей.
- при избрании меры пресечения по предпринимательскому составу нужно оценивать возможность избрания такой меры, при которой сохранится способность продолжить вести бизнес (ч. 2 ст. 99 УПК);
- бизнесмена не могут заключить под стражу, если его личность не установлена (ч. 1–1.1 ст. 108 УПК);
- применительно к преступлениям по ч. 1–4 ст. 159, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК, в случае их совершения не в связи с предпринимательством, появилась обязанность при избрании ареста устанавливать конкретные обстоятельства, подтверждающие совершение преступления вне сферы бизнеса (ч. 3.1 ст. 108 УК);
- понятно, что значит «предпринимательское» преступление (подп. 27.1, 27.2 ст. 5 УПК).
Но правоприменитель легко преодолевает все принятые новеллы, которые должны были помешать арестам бизнесменов. Так, объясняет Китсинг, «рассмотрение избрания меры пресечения с возможностью продолжить вести бизнес» стало формальной процедурой, которую в суде нужно просто проговорить. Неустановление личности бизнесмена — маловероятный на практике случай, а подтверждение совершения преступления вне сферы бизнеса выглядит размыто: «конкретность» и содержание доказательств отдают на откуп суду, который лишь сухо констатирует несвязанность преступления с бизнесом. Наконец, определение «предпринимательского» преступления больше декларативно: и так было понятно, что понимается под этим термином — нужны были четкие критерии разграничения предпринимательского от «ординарного» преступления, а их законодатель как раз не установил, подытожил адвокат.
Источник проблем
Отнесение преступления к разряду экономических может быть условным или безусловным, объясняет адвокат. Например, незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) или уклонение компанией от уплаты налогов (ст. 199 УК) — это, безусловно, экономические преступления. А разные виды мошенничества, присвоения либо растраты закон признает экономическими лишь при определенных условиях, связанных с обстоятельствами их совершения. На практике при решении вопроса об аресте вызывает сложности именно эта категория преступлений, отметил Ушакевич.
Отсутствие четкого определения и критериев разграничения таких преступлений — основная причина фиаско благих намерений законодателя, подтверждает Нижегородцева. Следователи и суды произвольно трактуют эти критерии и квалифицируют все без исключения преступления по ст. 159 УК, в совершении которых обвиняют большинство предпринимателей, как не связанные с бизнесом. И тогда запреты на арест и гарантии, которые позволят продолжать предпринимательство, уже не работают.
Как итог, даже если предприниматель отстоял свое честное имя и вышел на свободу, его бизнес либо уже в банкротстве, либо на грани банкротства.
Постоянные обсуждения проблемы и указания ВС существенно не изменят ситуацию с арестами предпринимателей, считает адвокат.
Для реальных сдвигов, для действительной, а не декларативной гуманизации уголовного судопроизводства, нужны не просто разъяснения, а эффективный контроль за соблюдением правильности их применения, и введение и неукоснительная реализация ответственности за явное искажение смысла закона и разъяснений ВС.
Дискуссия о гуманизации
Проблема чрезмерной строгости мер пресечения и уголовного наказания для бизнесменов и важность ее решения активно обсуждались в прошлом году. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагал декриминализовать некоторые экономические составы УК. А Владимир Давыдов, председатель уголовной коллегии ВС, рекомендовал упростить процедуру освобождения под залог. В то же время федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов и уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева советовали наказывать бизнесменов рублем по экономическим составам, с чем не согласились в Минюсте.
Кроме того, в прошлом году президент подписал два важных закона: об ограничении применения ареста в отношении предпринимателей и допгарантиях для тех, кого все же отправили за решетку. Первые нововведения обязывают судей при выборе меры пресечения рассматривать варианты, при которых обвиняемые смогут продолжать вести бизнес. А другие новеллы, подготовленные ВС, дают четкое определение предпринимательским преступлениям. Благодаря такому разграничению должно уменьшиться число арестов бизнесменов.
Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО до 22 декабря бывшего гендиректора и акционера холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, подозреваемого в соучастии в хищении более 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Он стал пятым фигурантом громкого уголовного дела, расследуемого следственным департаментом (СД) МВД. При избрании меры пресечения суд установил, что инкриминируемое миллиардеру Аржанову преступление не относится к неарестной сфере предпринимательской деятельности.
Два часа потребовалось Тверскому районному суду на рассмотрение ходатайства СД МВД РФ об аресте бывшего гендиректора «ТНС энерго» 48-летнего Дмитрия Аржанова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как следует из решения суда, бизнесмен будет находиться под стражей в течение 1 месяца и 22 суток, он подозревается в совершении тяжкого преступления, не все участники которого еще установлены. При этом причастность Дмитрия Аржанова к хищению миллиардов подтверждается материалами дела, заключением специалиста, установившего причинение значительного ущерба «Россетям» действиями топ-менеджеров «ТНС энерго», а также показаниями свидетелей и самих фигурантов расследования. В частности, в деле говорится, что причастность Дмитрия Аржанова к махинациям с оплатой электроэнергии засвидетельствовал гендиректор АО МЭК Джамил Дашин, единственный из задержанных по этому делу, кого Тверской райсуд заключил под домашний арест.
Тем более что в ходе судебного заседания было установлено, что инкриминируемое Дмитрию Аржанову преступление не относится к совершенным в ходе предпринимательской деятельности.
Таким образом, Дмитрий Аржанов оказался уже пятым фигурантом дела о хищении средств, которые от «ТНС энерго» рассчитывали получить «Россети». 30 октября судом были удовлетворены соответствующие ходатайства СД МВД в отношении гендиректора холдинга Сергея Афанасьева, его супруги, бывшего члена совета директоров ТНС, и заместителя гендиректора по управлению дочерними обществами Софьи Афанасьевой, заместителя гендиректора—исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова.
Уголовное дело о хищении в одном из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» — СД МВД возбудил 22 октября. Основанием для этого послужило заявление руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье», в котором говорилось, что ТНС, совладельцем и председателем которой является президент ЦСКА Евгений Гинер, с августа 2011 года по октябрь 2020 года отправляла получаемые от потребителей энергии средства на сторонние проекты, в том числе за границу, при этом ее поставщика вводили в заблуждение, показывая документы о неплатежах.
Дмитрий Аржанов является бывшим мажоритарием «ТНС энерго» — через кипрскую Sunflake Limited он контролировал до 53% сбытовой компании, занимал пост гендиректора «ТНС энерго» в 2012–2017 годах. После прихода в «ТНС энерго» структур «Ростеха», выкупивших у офшорной Sunflake Limited 25%, Дмитрий Аржанов покинул пост руководителя компании, но остался в ней в должности советника гендиректора, а также входил в ее совет директоров. Еще 19,9% в компании косвенно распоряжается банк ВТБ, также акциями владеют «Гарант Энерго» и банк «Российский капитал». В последний раз Forbes оценивал активы Дмитрия Аржанова в 2014 году, на тот момент они достигали $1 млрд.
источник: Коммерсант

Осенью 2016 года банк и должники заключили мировое соглашение. Стороны договорились, что арестованное имущество вернут в случае выплаты долга в размере 8 млн руб. Эту сумму банку перечислил Гришин, один из участников дела.
От части имущества на сумму почти 400 000 руб. Гришин отказался, а часть стоимостью почти 1,5 млн руб. оказалась утрачена. Как пояснил Маханьковский, который отвечал за ответственное хранение, имущество хранилось на уличной площадке. Охраны там не было, потому что компания не могла ее оплатить. В ходе описи он выяснил, что часть продукции похитили. То, что осталось, перевезли на склад.
В результате Гришин решил, что возместить ущерб должно не общество «Макрус», которое не уследило за ценностями, а служба судебных приставов. На нее он и подал в суд.
В ответе ли приставы?
В суде Гришин просил взыскать с ФССП стоимость похищенного – почти 1,5 млн руб. Эту сумму он посчитал своими убытками. Ответить, по мнению заявителя, должны в ФССП из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей.
Представитель службы судебных приставов парировал, что товар находился на хранении общества «Макрус». Пристав-исполнитель заранее разъяснил руководителю, какая ответственность предусмотрена за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества (п.7 ч. 5 ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве»). По мнению ответчика, именно Маханьковский обязан был следить за сохранностью продукции.
К такому же заключению пришел и Центральный районный суд Новосибирска. Он посчитал, что пристав-исполнитель не был обязан хранить арестованное имущество, для этого продукцию передавали обществу, которое с возложенными обязанностями не справилось. Суд не увидел причинно-следственную связь между арестом продукции и ущербом и отказал в удовлетворении требований. Истец пытался обжаловать решение в Новосибирском областном суде, но безуспешно. Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменения.
Разъяснения ВС
Верховный суд с позициями нижестоящих инстанций не согласился. Он посчитал, что, согласно ст. 86 ФЗ «Об исполнительном производстве» ( в редакции, которая действовала на тот момент), судебный пристав-исполнитель должен принимать меры для сохранности арестованного имущества. А в силу ст. 403 ГК должник отвечает за ненадлежащее исполнение, даже если оно возложено на третье лицо.
Тройка судей под председательством Сергея Асташова заключала, что суды первой и апелляционной инстанций этого не учитывали и напрасно не увидели связи между убытками истца и действиями ответчика. Поэтому ВС отменил определение по делу и направил его на новое рассмотрение (дело № 67-КГ20-5).
Суды первой и апелляционной инстанций заняли ошибочную позицию, что ответственность за сохранность арестованного имущества лежит на его хранителе, а не на самом судебном приставе, считает Марина Крайнова из юрфирмы № 2-921/2018 и № А50-6070/2012. По ним ВС уже указывал на то, что сотрудники ФССП несут ответственность за сохранность описанного имущества. При этом приставы в порядке регресса могут взыскать убытки с хранителя.
. По ее словам, правовая позиция, которую заняла коллегия, отнюдь не новая. В пример Крайнова привела делаКрайнова надеется, что ВС может побудить судебных приставов более тщательно подходить к выбору хранителей арестованного имущества и проверять, имеются ли у них условия для того, чтобы обеспечить сохранность вещей. Это повысит вероятность исполнения судебных актов.
автор Синченкова Анастасия
источник: pravo.ru